Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Нормы наследственного права в проекте Гражданского уложения Российской империи 1906 года

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Обусловливая действительность завещания облечением его в установленную законом форму, Уложение выделяло две таких формы — завещания домашние и нотариальные. Домашнее завещание учинялось в месте пребывания завещателя и должно было быть подписано им самим и двумя свидетелями. В определенных случаях завещание могло быть написано и подписано за завещателя другим лицом — рукоприкладчиком. Домашнее… Читать ещё >

Нормы наследственного права в проекте Гражданского уложения Российской империи 1906 года (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Регулирование наследственных отношений, присутствовавшее в Своде законов Российской империи, сохраняло силу на ее территории до 1917 г. Однако уже в конце XIX в. было очевидно несоответствие данных норм потребностям динамично развивающегося гражданского оборота. В 1906 г. группа виднейших отечественных ученых-цивилистов подготовила проект нового Гражданского уложения (далее — Уложение), в котором наследственному праву отводилась отдельная часть — книга четвертая. При разработке Уложения был учтен опыт кодификации гражданского законодательства во Франции, Германии, Швейцарии. К сожалению, согласование окончательного текста нового кодекса затянулось, а последовавшие скоро Первая мировая война и две революции окончательно прервали кодификационную работу.

В соответствии со ст. 1342 Уложения наследство представляло собой совокупность прав и обязательств, оставшихся после наследодателя. Открывалось наследство смертью, присуждением к определенным в уголовном законе наказаниям (они были перечислены в ст. 29 Уголовного уложения; лица, присужденные к этим наказаниям, не могли наследовать по закону), а также безвестным отсутствием (ст. 12,1343 Уложения). Основаниями наследования Уложение называло завещание и закон (ст. 1345).

Уложение по аналогии с ГУ 1814 г. вводило ранее неизвестный российскому наследственному праву институт отстранения от наследования по недостойности. К числу недостойных наследников относились две категории лиц: 1) умышленно лишившие наследодателя жизни или причинившие ему такое повреждение здоровья, что он уже до самой смерти не мог совершить или отменить завещание; 2) побудившие наследодателя посредством принуждения или обмана к совершению или отмене завещания, воспрепятствовавшие наследодателю посредством принуждения или обмана совершить или отменить завещание, или скрывшие или уничтожившие завещание наследодателя, составленное в пользу других лиц, а равно подделавшие или переделавшие завещание (ст. 1347). Иск об отстранении недостойного наследника могли предъявить лица, к которым перешло бы наследственное имущество при отсутствии отстраняемого. Данный иск должен был быть предъявлен в течение года со дня, когда заинтересованное лицо узнало о недостойном поведении наследника, но в любом случае не позже 10 лет с момента открытия наследства и при жизни отстраняемого лица. Последствия признания наследника недостойным таковы, как если бы он умер до открытия наследства (ст. 1350 Уложения). В то же время проект допускал возможность прощения недостойного лица наследодателем.

Наследование по закону согласно Уложению наступало в том случае, если оно не было устранено завещанием. По закону могли призываться к преемству в имуществе умершего лишь те лица, которые существовали на момент открытия наследства, при этом к ним приравнивались дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1352—1354). В круг законных наследников входили родственники умершего, связанные с ним посредством рождений в браке. Различия между наследниками женского и мужского пола в аспекте их прав на наследство не проводилось.

Призываемые к законному наследованию лица делились на пять разрядов-очередей: 1) дети наследодателя и их нисходящие; 2) родители наследодателя и их нисходящие; 3) деды и бабки наследодателя и их нисходящие; 4) прадеды и прабабки наследодателя и их нисходящие; 5) прапрадеды и прапрабабки наследодателя и их нисходящие. Родственники предыдущего разряда отстраняли от наследования последующий разряд, а родственники, не входящие ни в один из разрядов, вообще не наследовали (ст. 1357 Уложения).

Наследники первого разряда призывались следующим образом. Дети наследодателя делили имущество поровну; если кто-либо из детей или все дети умерли, оставив нисходящих, то наследство делилось поголовно между потомками каждого из умерших детей — внуками наследодателя, которые вместе получали долю, причитавшуюся их умершему родителю, и делили ее между собой поровну. Если не было внуков, то к наследованию призывались правнуки и т. д. без ограничения степеней. Второй разряд наследников — родители умершего — получали имущество в равных долях, а если кого-либо из родителей к моменту открытия наследства не было в живых, то на их место заступали нисходящие, т. е. полнородные и неполнородные (единоутробные и единокровные) братья и сестры наследодателя или нисходящие последних. При отсутствии родственников со стороны одного из родителей имущество переходило в полном объеме родственникам второго родителя. В третьем разряде к наследованию призывались дед и бабка умершего. Наследственное имущество делилось поровну между родителями отца и родителями матери наследодателя, а в случае их смерти — между их нисходящими. Каждая половина делилась между дедом (его нисходящими) и бабкой (ее нисходящими). Если умерший имел родственников третьего разряда только со стороны отца или только со стороны матери, то они получали все наследство. При наследовании в четвертом и пятом разрядах родственник, ближайший по степени к наследодателю, устранял дальнейшего, а родственники одинаковой степени делили наследство поровну (ст. 1358—1362).

Внебрачные дети по общему правилу наследовали после матери наравне с ее законными детьми, а она наследовала после них. Внебрачные дети одной и той же матери могли наследовать друг после друга (ст. 1363). После своего отца внебрачные дети (или их законные нисходящие) могли наследовать в том случае, если он усыновил их. Отец мог наследовать своему усыновленному внебрачному ребенку лишь в том случае, если после наследодателя не осталось детей или их законных нисходящих, матери, супруга или внебрачных братьев и сестер (ст. 1363—1365). Усыновленные наследодателем лица и их нисходящие могли наследовать как после своих кровных родственников, так и после усыновителя. Если после смерти усыновленного не оставалось ни супруга, ни родственников первых трех разрядов, то наследство переходило к усыновителю (ст. 1367).

Переживший супруг не включался ни в один из разрядов и наследовал наряду с призываемыми родственниками, получая: 1) ¼ часть наследства при наследовании совместно с первым разрядом; 2) половину наследства — со вторым разрядом; 3) ¾ наследства — с третьим разрядом. При отсутствии наследников первых трех разрядов переживший супруг получал все наследство (ст. 1368 Уложения). Кроме того, если супруг наследовал совместно со вторым или третьим разрядом родственников умершего, то получал сверх своей доли имущества всю домашнюю утварь. Супруги, брак которых был расторгнут или признан недействительным, друг после друга не наследовали (ст. 1372).

Завещание в Уложении определялось как облеченное в установленную законом форму распоряжение, сделанное кем-либо на случай своей смерти обо всем своем имуществе или части его (ст. 1379). Завещание должно было совершаться лично наследодателем, пребывающем в здравом уме и твердой памяти, и не могло содержать в себе распоряжения двух или более лиц (ст. 1381—1383 Уложения). Завещательной дееспособностью не обладали несовершеннолетние, а также лица, объявленные недееспособными вследствие душевной болезни, немоты, глухонемоты, расточительности или привычного пьянства (ст. 1384).

Обусловливая действительность завещания облечением его в установленную законом форму, Уложение выделяло две таких формы — завещания домашние и нотариальные. Домашнее завещание учинялось в месте пребывания завещателя и должно было быть подписано им самим и двумя свидетелями. В определенных случаях завещание могло быть написано и подписано за завещателя другим лицом — рукоприкладчиком. Домашнее завещание могло быть депонировано у нотариуса или в иных компетентных учреждениях, которым законом предоставлено было право принимать завещания на хранение. Нотариальное завещание совершалось в порядке, установленном соответствующими нормативными актами, вносилось в актовую книгу, а завещателю выдавалась соответствующая выписка (ст. 1400—1401 Уложения). К специальным формам завещательных распоряжений относились домашние завещания, совершенные в различных «лечебных заведениях», богадельнях, местах заключения и т. п. Русский подданный за границей мог совершить домашнее завещание в соответствии с правилами, установленными в Уложении, совершить нотариальное завещание в русском консульстве либо совершить его по законам той страны, в которой он находится. В последнем случае законодатель особо оговаривал, что словесные завещания, даже допускаемые законом места совершения распоряжения, не признаются действительными ни в каком случае (ст. 1405).

Относительно содержания завещательных распоряжений следует сказать, что в соответствии со ст. 1406, 1409 Уложения они могли заключаться в предоставлении имущества в собственность или на ином вещном праве, в возложении на получателя имущества исполнения обязанности в пользу другого лица, а также в иных распоряжениях, не противоречащих закону, «добрым нравам или общественному порядку». Исполнение завещания возлагалось на назначенного в завещании душеприказчика или на наследников.

Признавая в весьма широких пределах свободу завещателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, Уложение вводило ранее неизвестный отечественному наследственному праву институт ограничения свободы завещания в интересах близких умершему лиц — обязательную долю в наследстве (ст. 1460—1482). Под ней понималась часть наследства, «которой не могут быть, по произволу завещателя, лишены его законные нисходящие, супруг или родитель». К необходимым наследникам относились также внебрачные дети после матери и усыновленные отцом внебрачные дети — после него. Размер обязательной доли составлял половину того, что причиталось бы необходимому наследнику при призвании его к наследованию по закону.

Для того чтобы завещание могло быть исполнено и произвело ожидаемый наследодателем и наследниками юридический результат, оно после открытия наследства должно было быть утверждено компетентными органами. Срок для представления завещания к утверждению составлял два года, и по истечении его завещание по общему правилу не могло быть утверждено (ст. 1547).

Наследник имел право как принять наследство, так и отречься от него. Заявление наследника о принятии или об отречении от наследства не могло сопровождаться какими-либо условиями, сроками или оговорками. Принятие части наследства означало принятие всего наследства в целом, отречение от части наследства не допускалось (ст. 1507,1510). В Уложении также закреплялся институт наследственной трансмиссии: «право принять наследство или отречься от него, в случае смерти лица, в пользу которого наследство открылось, переходит к наследникам этого лица» (ст. 1508). В том случае, если наследник не заявлял определенно о своем намерении принять наследство или отречься от него, суд по просьбе заинтересованных лиц мог назначить ему срок для этого, по истечении которого наследник, при отсутствии с его стороны заявления об ином, считался отрекшимся от наследства. В случае его смерти до истечения установленного судом срока его наследникам назначался новый срок (ст. 1511).

После открытия наследства компетентными учреждениями могли быть приняты меры, имеющие целью охрану наследственного имущества, а также розыск отсутствующих наследников. Для их вызова устанавливался шестимесячный срок, по истечении которого имеющиеся наследники утверждались в своих правах на имущество и не обязаны были доказывать отсутствие иных наследников (ст. 1539—1540, 1545).

Принятие наследства осуществлялось двумя способами — формально и фактически. В первом случае лицо, призванное к наследованию, должно было заявить суду о принятии наследства. В то же время наследник мог считаться принявшим наследство, если он, зная об открытии наследства, владел, пользовался и распоряжался наследственным имуществом и совершал по отношению к нему такие действия, которые вправе совершать только наследник (ст. 1514). Отречение от наследства могло быть совершено только посредством соответствующего заявления наследника в суде (ст. 1518). Принявший наследство наследник нес полную ответственность по долгам наследодателя (ст. 1522,1531 Уложения).

Если отсутствовали лица, имеющие право наследовать, то имущество умершего признавалось выморочным (ст. 1373) и поступало в распоряжение различных коллективных образований — дворянских обществ (после дворян), городов (после городских жителей), сельских общин (после крестьян) и т. п. (ст. 1374—1378).

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой